杨兴培
摘要:中国刑法理论中经常有一些新概念、新观点、新理论,其基本来路未经必要的甄别,基本内涵并不清晰,甚至其语言表达也有违最基本的汉语逻辑惯例,由此产生诸多文字使用上的别扭,话语叙事上的混乱,理论表达上的吊诡等现象。这对于刑法学来说并非小事,一旦以訛传讹,极有可能贻误后来者,兹事体大,不能不引发警惕。比如刑法教义学的教义两字命名是否合适?教义两字应作何解?定名教义的根据是什么?教义了什么?现有的“法益”一词不符合汉语的习惯用法,也没有确切的定义,不过是原先犯罪客体的翻版,是“新瓶”装了“旧酒”,是在步犯罪客体理论的后尘。类似的理论还有行为的无价值和结果的无价值、不法和责任两要件理论、危险犯等,这些理论经不起证伪的质疑,不应让其继续闯荡中国的刑法江湖。
关键词:刑法教义学 “法益” 行为负价值 结果负价值 不法 抽象危险犯 具体危险犯
在中国,由于受传统浓烈的重刑轻民的文化倾向影响,刑事司法实践一直是一个非常热闹的场域,与此同时,刑法学也一向是一门传统法科的显学,由此注定了在中国,刑法的实践与刑法的理论都不会是一个风平浪静的时空领域。刑事司法实践中的热点案件着实不少,时时吸引着众多国人的眼球。而刑法学界也是新概念、新观点、新观念、新理论层出不穷,使得刑法理论学海中常常是浪花四溅。然而,我们已经看到和不断发现其中有些新概念、新观点、新观念、新理论,其基本的来路未经必要的甄别,其基本的内涵并不清晰,甚至其语言表达也有违最基本的汉语逻辑惯例,由此产生诸多文字使用上的别扭,话语叙事上的混乱,理论表达上的吊诡等现象。这对于刑法学来说并非是小事,一旦以讹传讹,极有可能贻误后来者,兹事体大,不能不引为警惕。为此,笔者有必要指出其中一二,提出来进行商榷讨论,以期正本清源,助推刑法学的健康发展。
一、刑法教义学教义了什么?
一段时间来,法教义学已经从欧陆殿堂走进了中国法学界,成为中国法学研究中一个不可忽视的热门现象,刑法教义学又是其中较为热闹的表现分支。“法教义学要以对一国现行实在法秩序保持确定的信奉为基本前提,这也是所谓的‘教义核心要义所在”。法教义学本来是一门将现行实在法规范作为坚定信奉犹如宗教经典而不加怀疑的前提,并以此为出发点开展法律要义体系化与解释工作的规范化形成“教义性质”的学说。所以法教义学,也有译为法释义学、法信条学、法教条学,是指固有意义上的法学,其主要活动包括对现行有效法律的描述、对现行有效法律从事法概念体系研究,以及提出解决疑难问题的建议(规范实践)。法教义学是德国法学界的一个概念,在宽泛的意义上,可与狭义的法学、实定法学、法律学、法解释学等术语在同一或近似的含义上使用。根据罗伯特·阿列克西的总结,法教义学包括三个层面的内涵:对现行有效法律的描述;对法律之概念一体系的研究;提出解决法律案件的建议。或可概括为:描述一经验的维度;逻辑一分析的维度;规范一实践的维度。而刑法教义学或称教义刑法学,它以教义或曰信条(Dogma)为核心意念,以三阶层的犯罪论体系为逻辑框架,采取专题研究的方式,在相当的深度与广度上,体系性地叙述了刑法教义的基本原理,充分展示了以教义学为内容的刑法学的学术魅力。
然而,在本可以说明其基本内涵的基础上,按照中国传统的指事定名的哲学思维,对这样一种理论或者学说完全可以定名为法释义学或法解释方法学。一旦命名为法教义法学,望文生义,让人们很自然地想起了宗教经典要义的含义之说或者有如《圣经》之义的韵味。想当年《圣经》在公元5世纪定型后基本维持不变,其教义也就固定下来了。现代刑法能有几十年不发生变化已属稀有,而中国刑法更是经常进行补充修改,如何能保持我国刑法稳定的法秩序依然是一个大问题。美国当代最具世界影响力的法学家之一伯尔曼有一本书叫《法律与宗教》。伯尔曼指出:在人类所有的文化里,法律与宗教都共同具有四种要素:仪式、传统、权威和普遍性,这四种要素的存在决定了法律与宗教的共通性。没有宗教的法律,会退化成一种机械的法条主义。没有法律的宗教,则会丧失其社会有效性。换言之,法律必须被信仰,以免退变成为僵死的法条;宗教必须有规则,否则易于变为狂信。所以“法律必须被信仰,不然它形同虚设”。把此岸的现代法律与彼岸的有神宗教结合起来,调和起来,就会使得法律罩上一层神秘的光环,从而透露出一道神奇的光彩来。诚然现代法律并非与传统宗教之间绝对不能调和。刑事诉讼法学者龙宗智曾比喻《圣经》就是一部诉讼法教科书。那我们同样可以说,《圣经》就是一部刑法书。当亚当和夏娃偷盗禁果被逐出伊甸园,实际上就是一种神意义上的审判过程中的对罪的认定与罚的确定。
但由于中国是一个无所谓宗教传承的民族,法律等同于宗教很难被认同,而且更与我们这个并不会给宗教留出多少空间的时代和国家显得格格不入。诚然名为一回事,实为一回事。透过名看实在,刑法教义学不外乎是以现实刑法为基础对刑法进行的一种理论注解,由此希冀形成一种相对稳定的理论体系或理论标准来规范司法实践。我们都清楚刑法是用来实践的,实践必须以现实有效的刑法规定为依据,所以所有用来支持现有刑法适用的理论不过就是刑法规范意义上的解释学。然而如何解释刑法,既大有讲究,又大有区别。主观解释和客观解释,历史解释和现实解释,紧缩解释和扩大解释,平义解释和体系解释,严格解释和宽泛解释等等不一而足。立场不同,角度不同,方法不同,得出的结论就会当然不同,有时相去甚远。但由于受刑法中罪刑法定原则的约束,最起码到目前为止,各种刑法解释一直漫步在刑法的藩篱之内(有些司法解释除外),想想刑法教义学也不例外。即使前几年所谓的“形式解释”和“实质解释”的学理之争,双方也都高高举起了罪刑法定原则的旗帜作为自己队伍的横幅招牌。所以刑法教义学作为一种刑法解释方法,从表现形式上来看,并不是一种独立新颖的解释方法;从解释内容上来看,并没有提供什么新的实际内容。然而即使这样,正像一千个读者眼里有一千个哈姆雷特,信奉教义学的学者们也会有不同的“刑法教义学”上的解释和结论,人人都会说自己的解释才最符合“教义学”的真谛,此时谁的教义学解释最有说服力就变得十分吊诡。我们经常看到即使在讨论到具体疑难案例时,不少学者不约而同地提到:根据刑法的教义学规定,应当如何如何,显得十分自信。然而一个“许霆案”和“于欢案”的结论就如此的迥异。所以我们有必要问一下:这里的教义来自于何方?这里的教义学是谁的教义学?众多的教义中谁敢称自己是“教主”?当它的法律依据无一不是刑法的规范条文时,它的理论依据是什么?教义了什么?依然是个待解的问题和难题。
刑法理论有刑法法内之理,也有刑法法外之理。其实此时的刑法教义学如果仅仅是指刑法的法内之理,那无非是根据刑法的实在规定作必要的规范解释,而严格的规范解释并由此形成的理论根据就已经可以实现立法的基本要求,没有必要再引进一个没有自己独特内容的所谓教义学徒增名称繁琐和方法混乱。不然不过是挟洋自重,拿着外国的名称配上中国的文字符号增添表面的时髦色彩而已。当然刑法也可以用来理论的,理论是追求学问的,学问是追求真理的。所以只要理论有道理、是真理,就往往会冲破刑法的藩篱。如果刑法教义学为了实现刑法理论的纯洁性,可以向刑法的法外之理延伸,这里就会引发出刑法上的另一个大问题,即合理性与合法性何者为先、何者为准的问题。从最基本的法治意义上说,理论再有理也不及刑法的有效性,“恶法亦法”也是法治时代人们挥之不去的一个“噩梦”。以法外之理来对案例进行规范分析评价,那不是在进行案例分析认定,而是在进行超越实定法律规范的法理探讨,只不过是为刑法的完善作理论的储备。
有学者针对教义学的无序现象尖锐地指出:“法教义学不惜牺牲对自身教义来源及其政治后果的深度检讨,将法治简化为一种法的逻辑与解释的艺术。法教义学对自身羽毛纯洁度的苛刻要求,可能使制定法恣意地突破社会所能容忍的事实底线。”由此我们需要对刑法教义学进行必要的界定,是在什么意义和层面上使用这一外来概念的?如果说刑法的法内之理也就是刑法的规范解释学,刑法的实然之说。而刑法的法外之理也就是刑法的应然之说。那么现有的刑法解释学已经达到了解释刑法既定规范的目的(当然方法不同结论也会有所区别,这里不作讨论)。而现有的诸多刑法教义学,是在说刑法的法内之理还是指刑法的法外理,有时似乎语焉不详,意指不清,从而使得问题陡生。不得不承认,刑法学界存在着热衷于引进和翻炒各种新名词、新概念之嫌,而这些新名词徒有其表,并没有实质内容。
其实法律毕竟有其与时俱进的本质属性,即使再有道理的理论体系,在法律的适用层面,司法实践总归喜欢跟着法律的实在规定运行。比如中国旧刑法之中有流氓罪、投机倒把罪的规定。不管对流氓罪、投机倒把罪进行怎样的“教义学”解释,这些解释会随着刑法的更改而烟消云散。现行刑法一共规定469个具体罪名,而司法实践中真正的犯罪大户不过就是故意杀人、故意伤害犯罪,盗窃、诈骗犯罪,贪污、贿赂犯罪,毒品犯罪,放火、爆炸、涉枪涉爆、醉酒驾车等危害公共安全的犯罪等十来类犯罪占了整个犯罪总数的90%多,其实像盗窃犯罪、醉酒驾车犯罪的司法解释稍微放宽一点点,就会减少无数个个案犯罪,在这方面,刑法教义学几乎是无能为力的。而刑法一旦新增设一些犯罪,所谓的刑法教义学也是临阵抱佛脚,显得仓促不足的。而种种犯罪所涉及的犯罪行为的解释、犯罪对象的解释甚至犯罪主体的解释,有时也需要与时俱进。刑法教义学想要通过自己纯洁的解释方式,建立起属于自己教义法学封闭的理论体系不说是刻舟求剑,也是想削足适履而不可能。更何况中国的刑法具有一些政治的属性并没有得到根本性的改变,不去面对基本的政治事实和已经发生发展变化的基本事实,法外之学还能對刑法的实践运用起到规范的作用吗?而刑法的法内之学,能否建立起统一的认知,还在解释方法的统一,而刑法教义学根本没有提出一个有效的、有内容的、有见解的方案来,简单地认为法律不被认同的原因仅仅是“刑法教义化”不足,不过是穿凿附会。有人说得好:现行体制不能作为法教义学无需反思的教义来源;现行体制下的制定法并不一定都具备被教义学化的必要。“如果仅仅是为了摆脱政治话语的纠缠,为了凸显学科本身的独立地位和独立话语权,那么制定法教义化或许通过逻辑方式能够构建起‘法律理想国,但由此不惜牺牲对其教义来源及其政治后果的深度检讨,则多少有些得不偿失。如果不是为了学科自身独立,而仅仅为了言辞或逻辑的完美,那更加显得有些不近人情。”更何况现有所谓打着教义学名义而演绎的很多刑法理论也是经不起证伪和质疑的检验。所以刑法教义学作为一种刑法解释方法,从表现形式上来看,它并不是一种独立新颖的解释方法;从解释内容来看,它并没有提供什么新的内容,也没有说清楚它跟其他刑法解释方法的相互关系或者有什么区别;怎么区别的。如果说刑法教义学作为一种理论体系,那么就看它有无提出了什么新的观点;论证了什么新的理论。也正是在这方面,刑法教义学并没有有所作为。即便如此,作为现有刑法教义学应该努力的方向,我们也不能寄希望于刑法教义学立马规范现实的司法实践,因为这几乎是不可能的。
二、“法益”是什么新东西?
在中国,当刑法学界传统的来自于前苏联的“犯罪客体”理论由于违反最基本的哲学原理,违反刑事立法与刑事司法是两个虽然有关联,但又有严格界分领域的常理,还违反了事物没有固定内涵就不是什么真正事物的常识,不过是一个“巨大”却空洞的价值符号,因而埋下了日后必遭否定而被抛弃的结局。今天,除了少数依然坚持“苏式四要件犯罪构成”模型的教科书隔空犹唱旧时曲,叙述着犯罪客体的陈旧概念和僵化理论,很多教科书在原有的客体位置上已经悄悄换上了“法益”一词,至于年青的一代在撰写论文和已发表的科研成果中,“法益”一词更是已经通行天下了。“中国社会自进入近现代以后,与诸多领域由于缺乏自己的理论体系由此也必然缺失理论自信一样,丧失自己传统话语的中国刑法学少有创新之举,很多刑法名词和理论现象都要到国外的‘庄稼田里去移植或者到国外的‘生物圈内去借种,这是中国刑法文化史上一个很难挥之即去的硬伤”。“法益”一词同样也是这种刑法文化繁殖过程中的一种现象。我们不妨做一个理论试验,在原来置放犯罪客体的位置悄悄换上一个“法益”,或者在今天众多“法益”的位置上重新调包偷换上一个犯罪客体,看看整个文章所要表达的文意是否发生了根本性的变化?我们在这里可以大胆地放言:没有,一点也没有。由此我们可以看出,昨天所说的犯罪的本质在于侵犯了一定的犯罪客体,今天转换成说是犯罪的本质侵犯了一定的“法益”,其说词的文字符号变了,说词的内容依然如此。循着中国古代最基本的“循名责实”的哲学思维,我们看看这些概念想要说些什么。根据原先众多的刑法教科书所言,犯罪客体就是指被犯罪行为侵犯的,而为刑法所保护的社会关系。尽管这一概念饱受争议,但它毕竟还有自己固定的定义。然而当我们检视“法益”时,却失望地发现它至今还没有自己固定的定义,有的仅仅用一些国外未经转注的晦涩语言来搪塞,所以它在拥有自己崭新的外表后,只能借用原先犯罪客体的内容,以至于我们将两者调换一下,发现它们所要叙述的内容神奇地一致。为了近距离地服务于政治需要以致违背最基本的哲学原理而创造的客体一词,固然经不起理论的证伪和质疑。但“法益”一词又何能经受得起理论的证伪和质疑?“法益理论”不过是在步犯罪客体的后尘。“法益”概念和理论的兴起,正好反映了中国刑法学创新能力的枯竭和某些似是而非、换汤不换药的刑法学观念的僵化与保守。还没有解释“法益”一词应有的定义和内容,就说“法益”一词多么多么的重要不啻是无本之木、无源之水。没有说清楚什么是“法益”,就轻而易举地得出犯罪的本质就是侵犯“法益”,依然和犯罪的本质在于侵犯客体一样如出一辙,说了一句绝对正确的废话。
2017年12月27日,《法制日报》发表了中国社会科学院刑法学者刘仁文的文章《重返弗莱堡》,指出了“法益”理论在她的母国——德国,没有像中国一样如此重视以致“疯癫”,甚至还没有获得多少认同,从而使他成了那个说出“皇帝没穿新衣”的孩子,这是笔者在国内《法学》杂志上(2015年第9期)发表了《中国刑法领域“法益理论”的反思与深度商榷》一文后,从国外传回来被人关注的一个响亮声音。其实从刑法学学术史的角度而言,当我们认真研究“法益”时就会发现,这一词意虽由德国人创造,但作为汉语一词的“法益”最早却是由日本学者从德语的Rechtsguter一词中通过翻译成“准汉语”转化过来的,由此可以认定“法益”一词的形式与内容都是一种“舶来品”。在某一知识领域针对一个现象进行指事定名,提出一个观点给出一个名称是常见的现象。但问题是正像一个人姓名、学名、小名、乳名、爱称、笔名、曾用名,取名太多,就会让人不知其真身何在?根据循名责实的一般性思维,从语言学的角度,给这种概念名称下一个应有的定义是人们进行思维交流和学术讨论的基础。然而即使在德国刑法学上,何为“法益”依然语焉不详。中国刑法领域的“法益”理论是在传统的犯罪客体日益遭受质疑以致日益式微的背景下被一些刑法学者发现的,是在传统的犯罪客体理论无法解释刑法规范的情形下一些学者为了寻求新的理论依据而开始引入我国刑法堂室的。“法益”不过就如犯罪客体的理论一样用来反映刑法的价值所在——保护一定的社会利益、社会制度和社会秩序。所以直接把刑法保护内容的价值本质体现还原为社会利益、社会制度和社会秩序,最起码在理论的叙事上既不会多走很多弯路,更不会南辕北辙。
其实我们从最基本的词义使用角度来分析,现代汉字比较通行双音节词汇。但“法益”一词,从词语结构上分析应当属于偏正结构。所以这里的“法”是指法律,因而是形容词,理解为是法律上的;“益”是名词,是指利益。“法益”一词用“法”的形容词来修饰“益”这个名词。但是不经过细解,仅仅从语词的角度是无法理解的。因为从语词意义来说,“法益”一词是一个很不规范的词语组合,不符合中国语言的传承与传统用法。更主要的是,“法益”一詞根本没有刑法理论意义上的传承,以致于在中国上个世纪八九十年代以前,像笔者一代的中国刑法学者与当时的刑法理论还根本不知“法益”为何物,但也不妨碍和影响当时对所有犯罪的认定和处罚。也许德语Rechtsg u ter一词本身意味着为法律所规定或者保护的利益之意,但如果将“法益”一词拓展开来直接翻译为法律上的利益或法律保护的利益,在汉字意思表述上将易懂得多。望文生义毕竟是中国文字的特点、循名责实也是中国人的习惯思维。难道我们就不能对外国引进的名词概念稍作中国本土化的改造,直接命名为社会利益吗?当然社会利益、社会制度和社会秩序是一种价值的象征、精神的产物,尽管它们必须有一定的物质载体才能被人认可和认识,但它们自身并不是物质的。因此它们不可能成为具有物质性质的犯罪行为的指向对象,不可能成为刑法的规范内容。所以说刑法的本质在于保护一定的社会利益,也仅仅体现了刑法的价值所在,在司法实践对行为是否具有刑事违法性的评价中,对社会利益、社会制度和社会秩序,多说几句不能增加什么,少说几句也不会影响到刑法的规范评价。进而言之,“法益”理论只是用来解释立法根据的一种理论性表达和一种体现刑法价值的标记性符号,它并没有提供新的知识成分和理论信息,能不能构成犯罪根本不在于有没有所谓的“法益”,而在于行为是否符合在罪刑法定主义牵引下的某一具体的犯罪构成。所以说,认为犯罪的本质在于侵犯了一定的“法益”就显得不知所云了。
刑法的本质所在并非就是犯罪的本质所在。刑法的价值本质在于保护社会利益,保护一定的社会利益、社会制度和社会秩序不受具有社会危害性行为的侵害,是引导刑事立法者设定一个又一个犯罪的原动力,刑事违法性的标准也由此产生。而犯罪的本质在于刑事违法性,刑事违法性表明了犯罪具有的社会危害性的价值根源在于对一定的社会制度和社会秩序保护的社会利益的侵害,形事立法的制度设定就是根源于大多数社会成员保护社会利益的价值选择,由此决定了在司法实践中对犯罪的规范评价根源于对刑法规定形式和规定内容的违反,或说符合了刑法的禁止性规定。所以犯罪行为与其他危害社会的有害行为在侵害社会利益、社会制度和社会秩序方面,其本质是一致的,但犯罪之所以成为犯罪,因为它触犯了刑法的禁止性规定,具有了刑事违法性。比如醉酒驾车是一种长期存在的社会现象,《刑法修正案(八)》出台之前,醉酒驾车就有了对社会公共安全的危害性,但它并不会构成犯罪,因为无刑事违法性使然。《刑法修正案(八)》增设了醉酒驾车的危险驾驶罪之后,并非是醉酒驾车的行为性质变了,也非侵害的社会利益、社会制度、社会秩序的性质变了,而是由于刑事违法性的遴选将其人刑了,已具有了刑事违法性使然。《刑法修正案(九)》之前,贪污受贿犯罪的入罪数额是五千元人民币,《刑法修正案(九)》修改了贪贿犯罪的入罪条款,司法解释将贪污受贿的入罪数额标准提高到三万元。并非贪贿犯罪的行为性质变了,侵害的社会利益、社会制度、社会秩序的性质变了,或者说犯罪客体、侵害的“法益”变了,而是刑事违法性的标准发生了变化。为什么如此简单明了的犯罪本质问题,至今仍然有太多的人在这里打转而走不出来。当然要问到刑法凭什么将某种行为纳入到刑法领域来,当然是社会危害性,是通过应受刑事惩罚性的标准加以遴选出来的。但是刑法的本质和犯罪的本质是有层次之分的,他们并不是一回事。正像孩子是爸爸妈妈生的,爸爸妈妈是爷爷奶奶生的,但总不能说孩子就是爷爷奶奶生的一样。甚至像江浙一带所言:即使坏女人人尽可夫,即使孩子是“千爷郎”、“百爹囡”,但是孩子总是母亲亲生的,母亲总是肯定的,固定的。刑事违法性就是犯罪的“母亲”难道还要怀疑吗?而社会危害性不过是孩子的父亲,是谁?有时知道,有时还不知道,有时也无法确定,有时想做DNA也不知从哪里着手。所以当我们讨论犯罪的本质和刑法的本质时,应当认识到一种事物的本质应当是其固有的、不变的,普适的。当刑事违法性作为对犯罪的本质并不违反某一事物固有的、不变的,普适的本质时,我们就没有必要换汤不换药的创造、移植或者借用各种新名词作为一种创新表现,徒增理论的泡沫和负担。
三、行为无价值与结果无价值是无价值吗?
从百度上寻找或者从已经见诸于法学刊物的文章或者某些专著、教科书上来看,行为无价值,是指对称为与结果切断的行为本身的样态所作的否定评价。行为无价值中的“行为”,不仅指人的客观行为(外部态度),还包括人的内心意思(内部态度)。一般来说,行为无价值论认为,违法性的根据在于行为本身的样态(反伦理性)以及行为人的主观恶性,即行为本身恶是违法性的根据。结果无价值,是指犯罪行为的刑事违法性的原因在于犯罪行为的危害结果,是对于危害行为在现实生活中引起的对“法益”的侵害或威胁所作的否定评价。结果无价值理论认为,违法性的根据在于行为对“法益”的侵害或威胁的结果,即结果恶才是违法性的根据。
从事物价值的最基本存在形式而言,一般事物应当存在着三种价值现象,即正价值、无价值和负价值。正像在数学领域中,存在着正数、零还有负数一样。与此相适应地在法律领域里,法律行为的价值状态同样存在着三种现象:合法行为现象、失范行为现象和非法行为现象。毫无疑问,正价值对应于合法行为现象,为法律所肯定、所提倡、所褒奖;负价值对应于非法行为现象,为法律所否定、所禁止、所制裁;无价值对应于失范行为现象,为法律所不管、所不评价、所不可置否。刑法理论和刑事司法所要关注和讨论的无疑只能是非法行为现象,因而也只能是负价值的行为现象。至于行为的正价值和结果的正价值、行为的无价值和结果的无价值现象应该不在刑法的视域范围之内,这是最一般、最起码的社会常识和刑法理论常识。
然而在今天的中国刑法理论领域和刑事司法实践中,行为无价值和结果无价值成了经常能看到的一种理论现象。刑法理论上的行为无价值与结果无价值这两个基本词汇和概念内容都是中经日本而从德国的刑法理论界移植过来的。但是由于日本的翻译技巧和语言使用的习惯,将本属于负价值的表现形式翻译成无价值一词,而转而引进的中国学者违反了最基本的中文使用原则和习惯,并没有进行语文的中国本土化改造,将无价值直接作为负价值使用了,从而以讹传讹,习惯成自然了。当然,语言文字一旦形成了一种文化依赖路径,要对它改变就变得极为困难了。从这一意义上说,始作俑者“罪孽不轻”啊。当然,从刑法学理论的讨论上来说,这毕竟还仅仅属于表面形式之事,只要我们明白其中的吊诡现象,还其应有内容也并非十分困难。问题是行为负价值和结果负价值能帮助我们说明犯罪的本质和对犯罪的认定吗?
在法治社会里,对一种行为是否构成犯罪必须以成文的法律为依据进行规范评价。所以无论是行为负价值还是结果负价值,都必须要具有刑事违法性。行为违反了刑法的禁止性规定就有了负价值的倾向,即使没有达到既遂的状态,并不能消除其负价值的本质属性。然而在现代刑法中(当然古代也存在,但没有像今天这样明显),犯罪有故意犯罪,也有过失犯罪。刑法制裁故意犯罪是刑事立法的通例表现,刑法制裁过失犯罪是刑事立法的例外表现(近世有扩大和加速的趋势)。因此,对于过失犯罪来说,除了行为具有刑事违法性之外,还必须要求其具有结果的现实性。不然行为的无价值并不等于负价值(受制于对间接故意认定的艰难和复杂,刑法理论一向主张间接故意犯罪也要以结果为条件才能加以认定处罚)。这里我们可以看到,行为的负价值理论在过失犯罪形态中是“英雄无用武之地”的。在过失犯罪中,只有结果具有的刑事违法性才是行为构成犯罪的必要根据。这样结果负价值似乎具有更充分的说服力。要想简单地说明是行为负价值更具有理论价值还是结果负价值更具有理论价值,不区分清楚是指在故意犯罪领域还是在过失犯罪领域,似乎根本不能回答刑法中罪与非罪的基本问题。人们应当知道,自古以来,法律为人心所设,也为人心所解,更为人所执行(这里人是什么人,囿于主题不作深入讨论)。这样,刑法中所谓行为负价值和结果负价值的两难选择的问题,只有让位于犯罪的本质在于社会危害性還是在于刑事违法性的争论似乎才更具有理论价值和实践意义。
在人类社会的发展过程中,自然科学和科学技术的发展可谓是日新月异,一日千里,而人文学科则是鹅行鸭步,很多观念、很多认识、很多情理自古皆然、古今相通。所以犯罪是一种主客观相一致的行为表现大体获得了古今法律的认同。任何一种行为构成犯罪,都是行为主客观相一致的产物。人类囿于自身的认识局限性,正如在历史发展过程中我们仍然不能绝对跳过成王败寇、以胜败论英雄的窠臼,所以对于犯罪我们也多少有以结果论犯罪的习惯认同。从这一意义上说,除了过失犯罪之外,即使对于故意犯罪结果负价值同样具有很大的说服力。司法实践中,故意犯罪的预备犯、未遂犯少之又少,就是这一社会认识规律的必然产物。但人的行为从来就是人内心精神活动的客观外化,纯粹客观外化的行为并不能告诉我们客观行为的社会性质,因此只有结合人的内心精神活动才能给行为作出评价。这样,行为的负价值就更有说服力。所以即使行为没有给社会造成物质性的实际损害结果,法律依然可以以犯罪预备、犯罪未遂、犯罪中止进行评价。而所有这一切只有放在刑事违法性的层面才能得到解释,结果负价值理论认为的违法性根据在于行为对“法益”的侵害或威胁的结果,即结果恶才是违法性的根据就显得没有充足的理论说服力了。
就目前中国刑法学界所开展讨论的行为负价值和结果负价值的问题而言,我们似乎可以将行为的负价值对应于刑事违法性、对法律规范的违反,是刑法形式评价论的产物。而结果负价值对应于社会危害性、是对“法益”的侵害,是刑法“实质评价论”的产物。在理论的说理上,我们能否寻找到一旦对“法益”(笔者很不赞同“法益”的说辞)造成了侵害或损害,就一定可以构成犯罪?那意外事件、不可抗力发生的结果呢?可以肯定,凡是对所谓“法益”造成侵害的事实,只有是由负价值的行为引起的,才有刑法评价的必要。但无论是行为的负价值还是结果的负价值,对于故意犯罪来说,都已在刑事违法性的规定之中了。如果是过失犯罪,即使具有了行为的负价值,但是没有造成结果,依然没有满足刑事违法性的需要,进而就不具有刑事违法性。从这一意义上说,在刑法中只要坚持行为的负价值理论在于刑事违法性就已经涵盖了对所有犯罪的刑法评价。所谓的结果负价值就显得多余了。这是因为结果负价值理论所要坚持的只有造成对所谓的“法益”侵害,才是构成犯罪的必要条件,但这在相当多的犯罪中是无法得到说明的。比如说醉酒驾车的人在驶上道路之前被发现,尽管醉酒是事实,驾车也是事实,但驾车不在道路上,就不符合刑法关于禁止在道路上醉酒驾车的规范性要求,就意味着行为不具有刑事违法性。这样在刑法的评价上,该行为因不具有行为的负价值而不能构成犯罪。然而当行为人已经醉酒驾车驶上了道路,尽管行为人酒量很好,神智很清晰,行为也很规范,道路上空旷无人,行为人也没违反除醉酒以外的其他交通规则,更没有造成具体的危害结果,但我们依然说,该行为已经具有了醉酒的人不准在道路上驾车的刑事违法性,其行为依然具有负价值,当然可以构成犯罪。再如行为为了收藏而持有枪支弹药。根据我国对枪支弹药实施严格禁止的规定,行为人一旦持有就被认为具有刑事违法性,这样就可以认定其行为具有负价值。至于是否具有对所谓“法益”的危害或者威胁,都是一种多余的说辞。
从最基本的刑法原理来说,刑法是一种行为规范,或者说是一种禁止性的行为规范,犯罪是一种行为表现(这里不对不作为进行讨论),行为符合了刑法的禁止性规定,即可以构成犯罪。这里所说的对刑法规范的违反,既包括了过失犯罪的行为与结果的俱备,也包括了故意犯罪即使没有造成危害结果也已经具备了主客观一致条件下的犯罪构成。哪怕从行为的负价值对应于刑事违法性而言,行为的负价值当然要优先于结果负价值的评价。同样我们也可以自然而然地看到,刑法是对具有社会危害性行为的一种禁止性规定,犯罪是对具有社会危害性的行为是否违反刑法,即具备刑事违法性的评价。这里真的还有什么价值评价的话,行为负价值才是犯罪能否成立的主要评价基础,特别是对于故意犯罪而言。但这样的价值评价,在一个法治化的社会里,最终还得让位于根据刑法的实在性规定而进行的规范评价。所以,行为的负价值和结果的负价值的理论之争在严肃的刑法评价上就没有多少正价值的存在。
四、“不法”是一种什么样的刑法现象?
在德日传统的犯罪构成要件中,“三阶层”理论几乎红遍半壁江山,在我国欲以“三阶层”取代“苏式四要件犯罪构成”模式的背景下,刑法学界有些学者对“三阶层”也是赞不绝口,以至于在中国,“三阶层”理论依然处在热销之中。近年来,在德国的刑法理论界又掀起了一股两要件的理论热潮,即不法和责任。2011年9月26日在北京大学召开的“刑法知识转型与犯罪论体系去苏俄化”理论研讨会上,德国慕尼黑大学许乃曼教授指出:“犯罪必须由两部分组成,即刑事不法与个人的罪责。”㈣也就是在这次研讨会上,笔者亲耳听到许乃曼教授讲到:“我现在德国授课站立的地方就是当年贝林站立的地方”。贝林是创立犯罪构成要件“三阶层”理论体系的第一功臣,许乃曼的言下之意大概就是:贝林已经不在了,我就是德国刑法的主要代表人物了。所以,犯罪构成要件主要由两要件组成,“两阶层”代表了德国刑法学界的最新理论趋势。尽管对于中国刑法学界来说,特别是年轻的一代刑法学者,可能更熟悉德国汉堡大学罗克辛教授至今依然坚持的“三阶层”理论体系。但不能否认的是许乃曼的观点已经迅速被某些中国刑法学者所捕捉到,以至于有些学者近来也提出,犯罪构成的实体就是违法和责任。或者说是:犯罪的实体是不法与责任。
然而,“不法”两字何解?不法是什么?不法是一种什么现象或者事物?不法是主观的产物还是客观的产物?仅仅是“不法”两个字能给人以法律上怎样的印象或者联想?
查中国字典,不法是指不合法度,即违法。《左传·庄公二十三年》:“君举必书。书而不法,后嗣何观?”杨伯峻注:“不法犹言不合法度。”意思是指:国君的一举一动都是要记载下来的,记载了不合法度的事,后世子孙们将会怎么看呢?由此可见,不法是指不合法度的行为。从基本的语法来说,不法是一个形容词,可以作定语使用,也可以作表语使用。作定语使用,不法后面的宾语才是不法所要修饰的主要对象,是什么事物还是什么载体才是重要的。作为表语使用的,那么什么主语是不法的才是重要的。所以说到“不法”,我们需要问道:什么事是不法的?不法的是什么东西?不然就不合中国语言文字的使用习惯,仅仅“不法”两个字并不能反映什么。对于我们来说,需要分析研究的是:不法能否直接作为一个刑法的专有名词来使用?因为“不法”仅仅作为一个形容词,当它需要修饰的对象没有得到明确指向,不法的意指就是无价值。在我国刑法中,也不是沒有不法字样的规定,刑法第20条规定:“为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害,而采取的制止不法侵害的行为,对不法侵害人造成损害的,属于正当防卫,不负刑事责任。”根据我国几乎所有的刑法教科书认定,这里的不法,既包括了刑法上的不法行为,也包括了其他法上的不法行为,如民法、行政法等等。所以简单地说“不法”会让人不知所云,即使将“不法”改成“违法”也是换汤不换药不改其本意所在。
当然我们明白,许乃曼和相信许乃曼观点的学者是把“不法”放在犯罪成立体系当中进行论述的,许乃曼教授重申的“犯罪必须由两部分组成,即刑事不法与个人的罪责”应当说表达得比较到位,即刑法上所规定的不法行为和行为人应当具有的行为资格。但需要我们进一步了解的是:许乃曼的“二阶层”与贝林的“三阶层”模式有什么本质的不同,使得许乃曼又不惜大动干戈对贝林的“三阶层”再进行改造一番。在犯罪构成的理论领域,18世纪中叶,现代大陆法系刑法学的奠基人贝卡利亚第一次从理论上提出了罪刑法定的原则并详细阐述了罪刑法定原则的思想。20世纪初,以德国刑法学者贝林(1866—1932)为代表的一些大陆法系的刑法学者对犯罪构成倾注了极大的热忱,他们以资产阶级启蒙时代的先贤提出的罪刑法定原则为指导思想,坚持刑事古典学派为防范刑事司法专权任意侵犯公民权利和个人自由的人文观念,对犯罪的成立进行了大胆的制度安排和规范设计,从而逐渐形成了颇具特色的犯罪构成理论体系。贝林在1905年出版的《刑法纲要》第3版和1906年出版的《犯罪的理论》等著作中首次系统地提出了犯罪构成的理论体系。他说道:“犯罪构成是一个没有独立意义的纯粹的概念。违法的、有罪过的行为在形成犯罪构成后,就成了犯罪行为。”“凡是违法地和有罪过地实现某种犯罪构成的人,在具备可罚的条件下,就应当受到相应的惩罚。”由此,贝林把犯罪构成作为犯罪的构成要件加以论述,并与违法性、有责性结合在一起,形成贝氏“三阶层模式”的犯罪构成理论体系。
但是贝林的“三阶层模式”也并非十全十美,以至于在大陆法系内部,在贝林创立“三阶层模式”的同时就已出现是否要将犯罪的“三阶层模式”改造成为不法和责任模式或者由“二要件”构成模式——即不法的构成要件和罪责的构成要件。贝林同时代的刑法学者梅兹格把构成要件与违法性视为一体化的现象,他认为:“犯罪是构成要件的违法的、应归责的、刑法明文规定处罚的行为。”这样一来,犯罪构成体系就由贝林的“构成要件——违法——责任”体系,变成了梅兹格的“行为——违法(构成要件的违法)——责任”的体系。梅兹格把该当性的犯罪构成要件与不具有犯罪阻却的违法性看成不法的全部内容,进而把不法作为犯罪构成或犯罪成立的一个要件,实际上是一种捆绑打包的理论现象,掩盖了其内部诸多的要素。所以今天许乃曼教授不过是重提过去梅兹格的理论主张。
问题是中国刑法学界怎么了?中国刑法学界的有些学者刚刚移植了“三阶层”模式,还没有完全理解消化,“三阶层”还没进行本土化的改造,还没有被中国刑法学界所全面接受采纳,就有人又开始立马跟进,凸显了中国的刑法学界像当年在没有精神准备的状况下匆忙接受并移植前苏联犯罪构成理论一样,就是没有自己独立的理论见解。如果说当年的中国刑法学者们既没有时间也没有精力甚至没有自我觉醒的意识观念和理论底蕴来为自己的刑法理论奠基和进行理论修养,于是在“榜样正确”“意识形态正确”的指导下一知半解甚至囫囵吞枣的过程中将前苏联的犯罪构成理论移植到我国来的,那么到现在这么多年过去了,难道中国刑法学界还是一个长不大的孩子?以至于在赶走了“苏式犯罪构成”模式后(当然现在还谈不上已经完全赶走,国内还有一些学者仍坚持前苏联“四要件式”犯罪构成是十分正确、有用的模式),全面迎来了大陆法系的“三阶层模式”,而“三阶层模式”还未安家落户,德日的刑法理论稍有发展变化,我们又一次丧失了自我,马上表明态度赞成犯罪构成的实体就是违法和责任。或者说是:犯罪的实体是不法与责任。
也许对于德日刑法理论来说,他们有他们的理论体系,他们有他们的逻辑思维。但放在中国的刑法理论背景和语境下,对于这样一种属于捆绑打包的理论现象,我们必须要加以指出:这种看似简单好像并没有违反“总量不变、能量守恒”的自然现象,有点合乎中国古代“天人合一”的哲学观念的做法,却隐藏了一个现代刑法上的理论困惑。犯罪构成是“二要件”或“二阶层”好还是“三要件”或“三阶层”好,在“总量不变、能量守恒”的定律面前,并没有多大本质上的区别。其实作为犯罪构成的一个要件,其内部无疑会包含着很多的要素,所以像现代医学一样,科系分的越细致,研究也就越细致,治疗越有针对性。就“二阶层”的犯罪构成模式而言,他没有什么新的内容和观点提出,只是将贝林的“三阶层”中的该当性和违法性合二为一地组成了“不法”要件。然而一旦发生刑法第20条第2款规定的防卫过当现象(该款条文规定:“正当防卫明显超过必要限度造成重大损害的,应当负刑事责任,但是应当减轻或者免除处罚”。)“二阶层模式”要么束手无策,毫无作为,要么临时抱佛脚改用“三阶层模式”以作应急之用。
当然让我们感到诧异和不解的是,在中国刑法理论界赞同“二阶层模式”的学者,往往也是主张引进德日刑法理论的“行为无价值”“结果无价值的”和“客观归责”的一些学者。这些学者一方面强调对于刑法学的研究越來越趋向于细致、具体甚至琐碎,将一个本属于犯罪构成客观要件中的不同要素硬是分拆、肢解为彼此分离、互不联系甚至相互对立的不同理论问题,一方面又将作为犯罪能否成立必须要具备的作为客观要件的行为事实和作为主观要件的心理事实混作一个构成要件不说,而且还将与犯罪的构成事实不属于同一问题的是否属于违法的规范评价活动混为一谈。在彼,将犯罪构成中行为事实看成是主观与客观相分离、行为与结果相对立、规范与事实无涉的现象;在此,又将主观与客观相捆绑、行为与结果相等同、规范与事实相齐观,更是将事实评价与规范评价相合一,这是一种什么理论体系?又是一种什么逻辑思维?在东方人所具有的“天人合一”哲学观念支配下的“合二为一”的认识事物的方法、解决问题的方法在这里表现得淋漓尽致。在这样的情形下,我们很难看到逻辑思维的一致性、一贯性和严密性。这种刑法理论成了随心所欲,不需要通过形而上的逻辑思维活动加以论证就可以形成,但这种理论何能既有理论性又有体系性?
其实当我们再回到中国的语境中言说和论述“不法”一词,我们即使脱离犯罪成立的“二阶层”或者“三阶层”和犯罪构成要件的“二要件”或者“三要件”,德日刑法理论中的“不法”远远不如我国刑法规定的众多的“非法”一词来得内涵丰富,用词准确,性质明了。在对刑法进行宏大叙事或者具体分析时,我们为什么总是没有我们自己。我们是谁?我们从哪里来?五千年的文明史,三千年的文字史,总不能变得今天我们连话都不会说,连字都不会写了。即使如本文前面所言,从事物最基本的正价值、无价值和负价值三种价值现象中,毫无疑问,正价值对应于合法行为现象,为法律所肯定、所提倡、所褒奖;负价值对应于非法行为现象,为法律所否定、所禁止、所制裁;刑法理论和刑事司法所要关注和讨论的无疑只能是非法行为现象,因而也只能是负价值的行为现象。作为被刑法规定的犯罪事实,无疑具有负价值的非法属性,哪怕我们写上一个“非法”的构成要素,把构成要件看成是刑事非法和刑事责任,也比现在的命名要意思清晰的多(当然就犯罪构成要件而言,远远没有主体资格加主客观要件来得简明扼要、通俗易懂、便于操作)。尽管这里的“非法”已经有了规范评价的活动要素,也算我们进行了本土化的改造。
五、抽象危险犯和具体危险犯有什么用?
任何知识体系都有两个最基本的支撑点,一是历史的起点,二是逻辑的起点。在依法治国的法治化时代,必然要求在刑法领域严格依法办事,通过循名责实的严格解释方法进行司法实践的操作,因此对于刑法学的知识体系而言,逻辑起点是其最基本、最重要的起点。然而涉及到危险犯,其基本概念却十分模糊不清甚至混乱。凡是叙述到危险犯的理论时,我们看到了各种理论观点各以为是,毫无逻辑性可言。更进一步需要指出的是,在刑法领域引进危险犯的理论究竟起到什么作用。一种毫无作用的刑法理论无端增加了刑罚的理论负担。
上个世纪讲到危险犯,总是指行为人实施的行为足以造成某种实害结果的发生,但实害结果尚未发生即构成既遂的犯罪,或者说,是以行为人实施的危害行为造成的危险结果作为犯罪构成条件的犯罪。到了后来,危险犯是指以对法益发生侵害的危险作为处罚根据的犯罪。
就前一种概念而言,危险犯是被认为相对于实害犯而提出的一种理论,何为实害犯?一般认为是指以出现刑法规定的实害结果为构成要件的犯罪。如杀人把人杀死,盗窃把他人之物非法地置于自己的控制之下,破坏交通工具把列车炸翻,破坏交通设备把铁轨拆毁等等。把危险犯视为实害犯相对立的一种犯罪,是一种处产生结果之前的危险状态,是一种可能的状态。从实害犯的这些理论中,我们可以推导出危险犯实际上是一种危险的行为犯,这种危险的行为并不要求它必须造成实际的危害结果才可以构成犯罪。同时,我们从实害犯的基本概念中又可以推导出,实害犯等于结果犯。因为结果犯本身就是指以侵害行为产生了相应的法定结果为构成要件的犯罪,或者是指以侵害结果的出现而成立犯罪既遂状态的犯罪。这样,相对于实害犯而出现的危险犯,实际上又是属于相对于结果犯而成立的一种行为犯,危险犯实际上属于危险的行为犯无疑。
就后一种概念而言,由于什么是法益在中国刑法理论上还没有得到应有的确认,甚至是一个很不严肃的外来词而已,因此所谓对法益进行侵害更是一种无稽之谈,这使人很容易想起当年特拉伊宁在谈到客体时讲的一句话:“每一个犯罪行为,……永远是一种侵犯客体的行为。不侵害任何东西的犯罪行为,实际上是不存在的。”甚至不惜白相矛盾地提到对客体的侵害就是犯罪的结果,以致于认为任何犯罪都是具有犯罪结果的,没有侵害客体的行为就没有社会危险性。说危险犯是指以对法益发生侵害的危险作为处罚根据的犯罪,在赞同法益理论观点的人那里,任何犯罪都是对一定法益的侵害,因此任何犯罪都是危险犯。从这一意义上说,后一种观点还不如前一种认定的行为犯来得有些理论根据。
然而当危险犯理论将危险犯分为具体危险犯和抽象危险犯,使得危险犯理论更加似是而非,不在說理的轨道上了。所谓具体危险犯,是指需要在司法上就具体个案进行是否存在现实性的具体性危险判定的一种危险犯类型;所谓抽象危险犯,是在司法上以一般的社会生活经验为根据,认定行为通常具有发生侵害结果的危险,因而不需要在个案中进行具体判定的一种危险犯类型。比如说放火罪属于具体的危险犯,只有根据行为当时的具体情况(火力大小、与可燃物距离地远近等),客观地认定使对象物燃烧的行为具有公共危险时,才能成立放火罪;盗窃枪支、弹药、爆炸物罪是抽象的危险犯,根据一般社会生活经验,认定窃取枪支、弹药、爆炸物的行为具有公共危险时,就已经成立盗窃枪支、弹药、爆炸物罪。由此看出所谓危险犯的认定没有固定标准,需要具体问题具体分析。我们知道在最基本的哲学层面,具体和抽象永远针对同一类事物而言,不同事物之间根本不可以进行具体和抽象的划分。正像白马非马、黑马非马的命题一样,白马黑马是具体的,马是抽象的,是具体的就不是抽象的。但白马黑马都是抽象的马的种类。于是,白马黑马和一般的马之间形成了具体与抽象的关系。但是在危险犯这里,我们实在看不出放火罪与盗窃枪支罪之间存在着具体和抽象的相互关系。作为崇尚实用主义和经验主义的美国大法官霍尔姆斯曾说过:“法律的生命不在于逻辑,而在于经验。”但是从英美法律的实践操作来看,法官们也是非常讲究逻辑推理的,超越任何合理的怀疑就是讲究逻辑推理的产物。于是“法律的生命不仅在于逻辑,更在于其经验”的命题产生了。但其中蕴含的道理是:法律首先是一种逻辑的存在。英美国家是如此,更不用说盛行思辨的大陆法系国家。大陆法系国家的法学起点首先也是最主要在于逻辑,所以不讲逻辑的人,就是公开地宣布自己是不讲道理的人。
抽象危险犯和具体危险犯都是以危险犯为基础的。当何为危险犯没有得到真正的揭示和证实,奢谈抽象危险犯和具体危险犯。要说清楚何为危险犯,首先要说清楚何谓危险。根据中华文字的基本含义,危险是警告词,指事物有可能遭到失败、遭受损害或面临伤亡的境况。进一步而言,是指某一系统、事项或设备操作存在着一种潜在的、有可能发生人员伤害、财产损失或作业环境破坏的状态。一句话,危险是指一种事物在其发展过程中所存在的发生某种危害的可能性。由此推论,危险犯就是有可能产生某种社会危害性的犯罪行为。然而把危险犯引进了刑法领域,却产生很多理论上无法说清、无法自圆的混乱现象。我们真的不知道,根据这里的危险犯理论标准,我们在现有刑法规定的469个罪名中,能寻找出多少个抽象危险犯?多少个具体危险犯?当我们看到放火罪被评定为危险犯的时候,不知道在危险犯的理论里,恐怖性的犯罪是否算危险犯?故意杀人、强奸、抢劫算不算危险犯?当我们看到盗窃枪支罪被评定为危险犯的时候,走私武器弹药罪算不算危险犯?军人违反职责罪当中涉及到武器军火的犯罪算不算危险犯?其实危险行为与危害行为相比较,无疑危害行为属于属概念,危险行为属于种概念。行为具有危险性,意味着行为必定具有社会危害性。《晋书·刑法志》有言:“入罪者,举轻以明重;出罪者,举重以明轻。”行为具有社会危害性,是一切犯罪的必要特征。刑事立法正是基于行为的社会危害性,才会把某种行为规定为犯罪。具有社会危害性的行为都可以成为犯罪的成立基础,那么具有危险性的行为就当然可以成为犯罪的成立基础了。就此而言在刑事立法过程中,危险犯并没有起到规范的作用。刑事立法总是针对抽象的具有社会危害性的行为而言的。一种具有社会危害性的行为能否进入到刑事立法的领域,关键在于其社会危害性的大小是否达到了需要运用刑罚进行惩罚的程度。至于说到刑事立法针对的都是抽象的行为,甚至是抽象的危险犯,即使是故意杀人罪依然是抽象的杀人,因为故意杀人包括了枪击、棒打、刀捅、绳勒等等行为。但刑事立法不可能一个一个地规定具体的杀人行为,通过本质的抽象,把凡是人为地加速他人死亡进程的行为都称之为杀人。白马非马的命题,在具体和抽象的哲学范畴之内可以变成白马黑马都是马的命题。
法律不过是社会成员的一种行为规范,既然是一种规范,那实际上就是一种标准,所以当我们探讨法律问题时,总得需要追问一下凡事认定的标准是什么?甚至还需要追问标准的标准是什么?有了标准,法律的适用就有了评价的尺度。然而,危险犯不但没有说清楚什么是危险,也没有说清楚危险犯的具体认定标准是什么,更没有说清楚什么是危险犯的时候,就采取跳跃的方式将危险犯划分为抽象危险犯和具体危险犯。至于何为抽象的危险犯?何为具体的危险犯?更是没有具体的标准,往往随心所说,毫无章法,这何以能成为一种理论?我们还是要进一步追问,在刑法上引入危险犯的概念,到底起到什么作用?有人说,将危险犯划分为抽象的危险犯和具体的危险犯,在刑事立法和刑事司法中都可以起到不同的作用。
然而我们在前面已经作了简单的论证,刑事立法从来是针对抽象的犯罪加以规范的,刑事立法中哪有什么具体的犯罪行为,即使像杀人、放火、强奸、抢劫等看起来已经是很具体的犯罪行为,放在刑事立法的视野里,依然是一种很抽象的类型化行为模式。在刑事立法过程中,一种行为是否要规定犯罪,与行为所具有的社会危害性大小有着密切的联系,而与行为的危险不危险似乎没有多大关联。所以,具体危险犯的理论对于刑事立法根本没有作用。所谓的抽象危险犯在刑事立法中也根本没有对社会危害性的评估来得这么直接和具体。而对于刑事司法而言,它所面对的总是具体的犯罪行为。即使像前面提到的盗窃枪支犯罪,也永远是一个具体的行为过程,与抽象的危险犯根本没有什么关联。甚至即使也被人认为的所谓抽象危险犯的醉酒驾车,也都是一个个具体的醉酒人、具体的醉酒行为表现,在具体的道路上的具体驾车行为、具体的超标酒精含量,哪来的抽象危险犯?
在今天的中国刑法理论中,由于危险犯的理论没有得到及时的厘清,以至于还产生了所谓的准抽象危险犯的观点。准抽象危险犯是指在对抽象危险犯限缩解释过程中发展出的新型危险犯类型,主要包括适格犯、累积犯,“违反注意义务的行为、行为客体、尚未出现具体危险状态”是其构成特征。其中醉驾型危险驾驶罪、部分足以型犯罪属适格犯、污染环境罪和非法处置进口废物罪属累积犯等等。我们真的不理解这种危险犯的划分到底能说明什么问题?又能解决什么问题?
我们认为,概念的统一、定义的清晰,标准的确切,是我们进行理论思考和科学研究的基础,尽管社会科学有它一些模糊性的特点。当我们面对各种危险犯不同的概念和不同的理解,我们不得不得出这样一个结论,危险犯的理论不科学,在行为犯和结果犯之外,再提出一个危险犯的理论完全是画蛇添足。因为它不具有理论上的独立性,无论被视为是危险行为的必要内容,还是被视为是危害结果的必要内容,都得最终依附于行为犯或者结果犯。当我们通过对危险犯概念和危险犯理论的透视,我们更愿意把危险犯看成是行为犯的一个组成部分。因为危险犯的所有理论基础建立在与实害犯相对应、相对立的基点上才能成立,完全能够被行为犯所吸收,我们没有必要创造或者引进没有用处的空头理论。
六、余论
约瑟克·牛顿说过:把简单的事情想的复杂点再复杂点,我们就可以发现新领域;把复杂的现象看得简单点再简单点,我们就可以发现新定律。这句话可以给我们很多的启示。然而,当我们将事情复杂以后并没有发现新的领域,我们还有必要将事情继续复杂化吗?当我们将事情简单化以后已经发现了新规律,我们需要做的是通过证实和证伪验证这一规律的合理性和科学性,而不是将事情重新复杂化。而在证实和证伪双重的验证下,事情的规律得以成立,难道我们还不应该承认这一“简单”的合理性和科学性吗?在人类社会历史发展的长河中,包括了法律科学在内的人文科学的研究,“复杂”和“简单”将始终伴随着我们,有时我们需要复杂,有时我们需要简单。但无论是复杂还是简单,在研究中不外乎都是为了发现问题,提出问题,并通过研究为了解决问题,由此助推所涉学科的进步和发展。忘记了这一应有的初心,既发现不了问题,也无法解决问题。而当问题并不能够成为真正的问题,那么所谓对问题的研究就会浪费我们很多的时间和精力的。